Добро утро! Моля, влезте в профила си!

чл. 197 ал. 1 ЗЗД

Чл. 197. (1) Исковете на купувача по чл. 195 се погасяват с изтичане на една година при продажбата на недвижими имоти и на шест месеца при продажбите на движими вещи. Ако продавачът съзнателно е премълчал недостатъка, срокът е тригодишен. Срокът може да бъде продължен или съкратен със съгласие на страните.

чл. 197 ал. 1 ЗЗД

Чл. 197. (1) Исковете на купувача по чл. 195 се погасяват с изтичане на една година при продажбата на недвижими имоти и на шест месеца при продажбите на движими вещи. Ако продавачът съзнателно е премълчал недостатъка, срокът е тригодишен. Срокът може да бъде продължен или съкратен със съгласие на страните.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

от значение за изхода на делото, които са разрешени в обжалваното въззивно решение в противоречие с практиката на ВКС /чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК/, както следва: „ 1. Формулиране на първия правен въпрос: съдът не е преценил доказателствата по делото в тяхната съвкупност и в частност е игнорирал изцяло поетото от ответника задължение да не променя облигационните си отношения с доставчика по цедираните сделки, без да се мотивира защо.“ Твърди се, че изложените от ищеца аргументи за законосъобразност на забраната за промяната на отношенията, основана на чл. 299 ТЗ са изцяло игнорирани от въззивния съд, а единственото изречение в решението, което я коментира е, че цитираният законов текст е неприложим в случая. Излага се, че за да отхвърли иска съдът приема, че ответникът закономерно и правилно е променил облигационните си отношения с доставчика по цедираната сделка. Касаторът смята, че решението на съда не се основава на събраните по делото доказателства и поради това е немотивирано и незаконосъобразно. По-конкретно съдът неправилно е дал вяра на издаденото кредитно известие за сторниране на процесната фактура, като е игнорирал писмено поетото от ответника задължение да не променя облигационните отношения по доставките, предмет на цесиите без изрично писмено съгласие на ищеца. Твърди се, че не се спори между страните, че ответникът се е задължил писмено да не променя договорните си отношения с доставчика – същото се установявало от изричното потвърждение /приложение №8 към исковата молба/. Касаторът сочи, че съдът във връзка със задълженията си по чл. 235, ал. 2 ГПК следва да направи преценка на всички факти, включително и направените от страната в хода на процеса признания за неизгодни за нея факти. Наличието на това доказателство, както и изричното оплакване във въззивната жалба, че то е игнорирано от първоинстанционния съд, според касатора е основание за допускане на касационно обжалване в множество съдебни решения на ВКС, а в обжалваното решение липсва какъвто и да било правен извод или обяснение защо съдът не кредитира извънсъдебното признаване на иска от ответника. От изложеното, отново според касатора, категорично следва изводът, че необсъждането и неприемането на това доказателство представлява основание за допускане на касационната жалба „…в посочена трайна практика на ВКС“ Твърди се, че в атакуваното решение въззивният съд е формирал изводи, които не е направил при съвкупна преценка на всички доказателства, като не е търсил кореспондиране всички писмени такива – въпросното писмено потвърждение, прието по делото и неоспорено от ответника. Задължение на съда по същество е да прецени достоверността им и да формира вътрешното си убеждение въз основа на тях, но при тази преценка следва да изхожда от анализа на всички доказателства, т. е. преценката на писмените доказателства следва да се извърши в съвкупност, като се ползват и правата на логиката /така и решение №266/29.06.2011 г. по дело №1058/2010 г. на ВКС, ГК, Първо т. о./ Цитира се в изложения смисъл ППВС №3/1953 г. и решение на ВКС, в което съдът се е позовал на същото ППВС. Посочени са решения на ВКС, на които „същото“ /явно обжалваното въззивно решение – бел. на докладчика в касационната инстанция/, противоречи. „ 2. Формулиране на втория правен въпрос: съдът не е отчел, че действията на ответника по промяна на облигационното отношение след надлежно сключената и оповестена цесия е противоправно.“ Според касатора това противоречи на решение №94/10.07.2014 г. по т. д. №3643/2013 г. на ВКС, ТК, Второ т. о., а въззивният съд е приел, че цитираното решение „касае различна хипотеза, различна от настоящата, но не е посочен нито един аргумент защо това е така. Поставя се и правен въпрос, който според касатора е от значение за прилагане на закона и за развитие на правото /чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК/, както следва: „Ако цедент и длъжник са уредили плащанията помежду си с договор за факторинг и цедентът прехвърли свое вземане, за което длъжникът е надлежно уведомен съгласно чл. 99, ал. 3 ЗЗД и същият не оспорва своя дълг, допустимо ли е последващо договаряне относно действителността на прехвърленото вземане между длъжника и цедента, без участието и съгласието на цесионера /фактора/?“ В изложението на фактическите обстоятелства от страна на касатора относно този въпрос са налице твърдения /т. 2.3., т. 2.5. от изложението на основания за допускане на касационно обжалване/, които са изцяло несъответни на конкретните обстоятелства по делото в частта им относно действителният ответник, общо заплатени суми и срокове на извършени рекламации. Общо се възпроизвеждат фактическите и правни твърдения на касатора по делото, а от правна страна се излага, че „…цесионерът не участва нито в сключването, нито в изпълнението по договора, от който получава своето вземане съгласно закона. Сочи се също, че безспорно ответникът е знаел за цесиите, установяването на липсваща доставка след уведомлението по чл. 99, ал. 3 ЗЗД за цедирането им между първоначалните страни по договора е ирелевантно и непротивопоставимо на цесионера-ищец, а обратното би означавало, че вземането по всяка цесия е условно и зависи от последващо потвърждение /или отричане/ на действителността на договора от сключилите го страни; правният институт на цесията е поставен в неясна зависимост от действията и отричането на договор, като една от страните по цесията – цесионерът няма нито участие, нито контрол дали и кога несъществуването на договора ще се релевира и установи от първоначалните сключили го страни. Това според касатора обезсмисля съществуването на цесията като установен от закона способ за прехвърляне на вземания и гарантираният от закона стабилитет на договора за цесия по чл. 99 ЗЗД. Касаторът счита, че ако длъжникът не възрази веднага след уведомяването си за наличието на задължение по договор между него и цедента, последващо договаряне на липсата на такъв договор между него и цедента е непротивопоставимо на цесионера и длъжникът дължи плащане по цедираните вземания, за които е надлежно уведомен.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Иво Димитров

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

1. Налице ли е формален недостатък на менителничния ефект, когато в същия липсват безусловно обещание на издателя да плати определена сума пари и подпис на издателя и това води ли до нищожност на менителничния ефект. 2. Недействително ли е задължението на авалиста по един нередовен от външна страна запис на заповед. 3. Допустимо ли е да се извеждат по тълкувателен път констатации за наличие на някои от задължителните реквизити на записа на заповед и достатъчно ли е правната фигура на издателя на менителничния ефект да се обвързва с авалиста по пътя на тълкуване на записа на заповед. 4. Налице ли са предвидените в чл. 535, т. 4 и т. 6 ТЗ реквизити „място на издаване и „място на плащане, ако в записа на заповед е посочен само градът на издаване и нищожен ли е запис на заповед при липса на посочена банкова сметка при липса на място на плащане. 5. При недоказано каузално правоотношение може ли да се ангажира отговорността на авалиста. Спрямо петия от въпросите се поддържа, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото, а спрямо останалите – че са решени в противоречие с практиката на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2019 по дело №****/2018

дали вземането е погасено по давност, съответно от кой момент следва да се счита, че срокът започва да тече - от момента, в който е станало изискуемо задължението на ответника или от момента, в който е постановен отказът. По доводите на ищеца срещу възражението за изтекла погасителна дваност, след анализ на разпоредбите на чл. 25 и чл. 25а Наредба №15/18.05.2001г. е прието, че: - Фондът изплаща финансова помощ само ако са представени всички изискуеми съгласно Приложение №9 от същата Наредба документи, установяващи извършване на цялата инвестиция или на част от нея; - че срокът за изпълнение на задължението за плащане е три месеца от постъпване на заявката; - че течението му може да бъде спряно за времето, в което, в рамките на своите правомощия, Фондът изиска отстраняване на непълноти или неточности в представените документи. Обсъдено е, ГФ е изискал допълнителни документи с писмо от 24.11.2008г., които са представени от ищеца на 08.12. и 19.12.2008г. и че за този период е спрял да тече, на основание чл. 25а, ал. 2 Наредба №15 тримесечният срок за плащане. Обстоятелството, че фондът е изпратил процесната заявка на други институции за проверка /видно от писмо от 09.01.2009г., с което фондът е уведомил управителя на „И.” за този факт/, е счетено за непопадащо в хипотезиса на чл. 25а, ал. 2 Наредбата, съответно не е от естество да причини спиране течението на тримесечни срок за плащане. Прието е, че не би могло да се третира като основание за спиране на срока и уговорката в чл. 4.8 от договора - задължението на фонда да уведоми ползвателя за окончателния размер на финансовата помощ или за отказа да му бъде изплатена.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2018 по дело №****/2018

дали вземането е погасено по давност, съответно от кой момент следва да се счита, че срокът започва да тече - от момента, в който е станало изискуемо задължението на ответника или от момента, в който е постановен отказът. След анализ на разпоредбите на чл. 25 и чл. 25а Наредба №15/18.05.2001г. е прието, че Фондът изплаща финансова помощ само ако са представени всички изискуеми съгласно Приложение №9 от същата Наредба документи, установяващи извършване на цялата инвестиция или на част от нея като срокът за изпълнение на задължението за плащане е три месеца от постъпване на заявката и течението му може да бъде спряно за времето, в което, в рамките на своите правомощия, Фондът изиска отстраняване на непълноти или неточности в представените документи. Обсъдено е, че по делото не са представени доказателства, от които да се направи извод, че след подаване на процесната заявка за плащане ответникът е направил изявление, с което да изиска от ищцовото дружество допълнителни документи с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Наредбата. От това е изведено, че не са налице факти, водещи до извод за спиране течението на тримесечния срок. Анализирано е, че такива факти не са посочените и в писмо изх. №02-2600/10092/09.01.2009г., в което в отговор на запитване на управителя на ищеца за хода на произнасянето, фондът е отговорил, че е изпратил процесната заявка „за разглеждане от други държавни институции, извън структурите на ДФ“Земеделие. Обосновано е, че извършваната проверка от прокуратурата по прокурорска преписка №4830/2008 г. по описа на СГП, не се подвежда под хипотезиса на чл. 25а, ал. 2 Наредбата, съответно не е от естество да причини спиране течението на тримесечния срок за плащане; че по същата причина като основание за спиране на срока не може да се третира и уговореното в чл. 4.8. от договора задължена на Фонда да уведоми писмено ползвателя за окончателния размер на финансовата помощ, или за отказа тя да бъде изплатена.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ирина Петрова

Определение №****/**.**.2017 по дело №****/2017

са: каква следва да е отговорността на продавача в настоящия казус – за евикция, уредена в чл. 187 – 192 ЗЗД, или за недостатъци на вещта, уредена в чл. 193 – 199 ЗЗД, съответно коя е приложимата давност по отношение на исковете на купувача; възможно ли е владелецът купувач да бъде отстранен чрез съдебна евикция от владението върху закупената вещ и трети лица притежават ли някакви части от правото на собственост върху автомобила; или в случая е закупена вещ с недостатъци, които намаляват нейната цена или нейната годност за обикновено или за предвиденото в договора употребление. Позовава се и представя съдебна практика по поставените въпроси с твърдението, че приетото от въззивния съд й противоречи, както следва: решение №******г. по гр. д. №1622/1992 г. на ВС, V г. о., ТР №88/28.02.1984 г. на ОСГК на ВС, ТР №33 от 01.11.1973 г. по гр. д. №3/73 г. на ОСГК на ВС и ТР №54/23.06.1986 г. по гр. д. №21/86 г. на ОСГК на ВС, които съгласно приетото разрешение в т. 3 на ТР №1/2009 г. от 19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, обосновават наличието на основанието за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светла Димитрова

Определение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

е налице задължителна съдебна практика, съгласно която основанието на иска се определя от фактите и обстоятелствата, при осъществяването на които правният субект е претърпял вреда (решение №188/15.06.2012г. по гр. д. №1122/2011г. на ВКС, III г. о.; решение №547/23.07.2010г. по гр. д. №1025/2009г. на ВКС, IV г. о.). В тези решения е прието, че ако увреждането е в пряка причинна връзка с пълното неизпълнение, лошото или неточно изпълнение на задълженията по договор, то и отговорността, включително и обезщетението за изправната страна, са следствие на договорно правоотношение. Когато увреждането не е настъпило от неосъществяването на очакван резултат по едно съществуващо облигационно отношение, а от неизпълнение на общото задължение на всички към всички, произтичащо от правилото да не се вреди другиму, тогава отговорността е деликтна. Наличието на договор между страните не изключва деликтната отговорност, ако вредата е настъпила не от неизпълнение на задължения по договора, а от факти и обстоятелства, осъществяващи фактическия състав на деликт – нарушаване на общото задължение да не се вреди другиму. В този смисъл е и цитираното от касатора ТР №54/1986г. от 23.06.1986 г. на ОСГК на ВС, в което е прието, че договорната отговорност не отменя общото законно задължение, установено в чл. 45 ЗЗД, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил дригиму. В същото са уредени случаите, при които различни лица отговарят за вреди, произтичащи от договорно и деликтно основание и е направено ясно разграничение между отговорността по чл. 195 ЗЗД и тази по чл. 49 ЗЗД, вр. чл. 45 ЗЗД. В посочените от настоящия състав решения на състави на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, дадените отговори са именно на база на разясненията в ТР №54/86г., което, от друга страна, не представлява задължителна практика на ВКС съгласно т. 2 на ТР №1/2009г. от 19.02.10г. на ОСГТК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Тотка Калчева

Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

Длъжен ли е съда да се произнесе по своевременно направено възражение за давност, за който е констатирано противоречие с приетото в решения № 111 от 8.10.2010г. по т.д.№ 1068/09г. на І т.о., № 93 от 6.07.2010г. по т.д.№ 808/09г. на І т.о., Постановления № 7/1965г., № 1/1985г. и № 7/1953г. на Пленума на ВС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014

за несъответствие между заявеното с исковата молба право, правото, на което е дадена защита с първоинстанционното решение и правото, разрешено с въззивното решение, обуславящо евентуалната недопустимост на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Василева

12 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право